Приоритет товарного знака: что это такое и зачем он нужен?

Следствием предоставления правовой охраны товарному знаку является получение исключительного права на него. Именно оно больше всего интересует предпринимателей, т.к. предоставляет монополию на использование и извлечение прибыли из использования товарного знака. В определенных вопросах исключительное право на товарный знак даже выводится из-под действия Федерального закона «О защите конкуренции». Но как определить с какого момента возникает исключительное право на товарный знак? Ведь очень важно знать, с какого момента только строго определенный круг лиц получает право использовать товарный знак. Ответ на данный вопрос дает именно приоритет товарного знака.

Исходя из норм российского законодательства, приоритет товарного знака – это определенная дата, с которой берет свое начало правовая охрана товарного знака. Как бы банально это не звучало, приоритет товарного знака имеет огромное значение:

  • При подаче в Патентное ведомство России нескольких заявок на товарный знак со сходными до степени смешения обозначениями приоритет имеет заявка с более ранним приоритетом. По всем заявкам на регистрацию похожих товарных знаков с более поздним приоритетом будет вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака.
  • Если какой-либо маркетплейс (например, Wildberries) потребует подтверждения прав на используемое предпринимателем обозначение, то им может быть принят документ, подтверждающий присвоение приоритета товарного знака, пусть даже процедура регистрации товарного знака еще не завершена.
  • Приоритет товарного знака может быть расценен в качестве доказательства, подтверждающего использование обозначения конкретным лицом на определенную дату.
  • Приоритет товарного знака в одной стране может быть использован для установления приоритета при регистрации товарного знака в нескольких странах.

Как устанавливается приоритет товарного знака?

По общему правилу приоритет товарного знака в России устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в Патентное ведомство России. Документом, удостоверяющим поступление заявки в Патентное ведомство, является Уведомление о приеме и регистрации заявки, по форме № 940 ТЗ-2016 (далее – Уведомление, Форма 940). Наиболее важной информацией, содержащейся в Уведомлении, является:

  • Дата поступления (дата регистрации) заявки. Именно эта дата и является приоритетом товарного знака. В течении следующих нескольких рабочих дней сведения о поступившей заявке вносятся в Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации (далее – Реестр заявок) и публикуются в бюллетене Патентного ведомства России.
  • Входящий номер. Является внутренним номером Патентного ведомства России, который в дальнейшем присваивается большинству документов, принимаемым в рамках делопроизводства по конкретной заявке.
  • Регистрационный номер. Это номер, который присваивается заявке и по которому ее можно найти в Реестре заявок.

Данный документ может быть принят маркетплейсами в качестве доказательства приоритета товарного знака.

Несмотря на то, что указанный способ определения приоритета товарного знака является основным, он не является единственным. Наравне с ним выделяются следующие способы определения приоритета товарного знака:

1. Выставочный приоритет. Нередкой является ситуация, что товар, маркированный незарегистрированным обозначением, выставляется на различных профильных выставках. Приоритет товарного знака может быть установлен по дате открытого показа указанного товара на данной выставке, если будут соблюдены все следующие условия:

  • указанная выставка являлась официальной или официально признанной и носила статус международной;
  • указанная выставка была организована на территории государства-участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция);
  • заявка была подана в Патентное ведомство России в течение шести месяцев с даты начала открытого показа такого товара.

2. Конвенционный приоритет. Правовая охрана товарного знака имеет территориальный характер, т.е. товарный знак охраняется только на территории тех государств, в патентных ведомствах которых он был зарегистрирован. Однако если заявка на один и тот же знак была подана на территории какого-то из государств-участников Парижской конвенции, а в течение шести месяцев была также подана в Патентное ведомство России, то приоритет товарного знака определяется по дате подачи первой заявки.

3. Приоритет по международной регистрации. Поскольку Россия является участником целого ряда международных соглашений, упрощающих регистрацию товарного знака в нескольких странах сразу, на территории России приоритет можно установить по дате регистрации международной заявки, поданной в рамках подобных международных соглашений.

blog_8502.jpg

Требования к регистрируемым товарным знакам: причины отказа в регистрации и способы их преодоления

С каждым годом в Патентное ведомство России подается все больше и больше заявок на регистрацию товарных знаков. Так, например, в 2021 году число поданных заявок преодолело отметку в сто тысяч заявок за год. Однако далеко не по всем заявкам принимается положительное решение о регистрации, в последние годы более 12% обозначений, поданных на регистрацию в качестве товарного знака, так и остаются незарегистрированными.

Причины подобной печальной статистики кроются в тех требованиях, которые законодательство предъявляет к регистрируемым товарным знакам. Если обозначение, указанное в поступившей в Патентное ведомство России заявке, не соответствует этим требованиям, то у экспертов Ведомства просто не остается выбора, кроме как отказать в регистрации такого обозначения.

Зачастую к отказу в регистрации товарного знака приводят одни и те же обстоятельства. Что это за обстоятельства? Можно ли из преодолеть или даже избежать еще на стадии подготовки заявки на регистрацию товарного знака?

Какие виды оснований для отказа в регистрации товарного знака существуют?

Бóльшая часть требований к регистрируемым товарным знакам содержится в ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Несоблюдение данных требований, а также иных требований, содержащихся в ГК РФ, является причиной отказа в регистрации товарного знака. Соответственно, основания для отказа строятся в зависимости от этих требований. Их принято делить на две основных группы: абсолютные основания и относительные основания. Считается, что ключевым различием в данных группах оснований является способность регистрируемого обозначения выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализация товаров, работ или услуг. Отсюда проистекает и потенциальная возможность преодоления относительных оснований для отказа с последующей регистрацией товарного знака.

blog_8503.jpg

Проверка регистрируемого обозначения на соответствие требованиям ГК РФ

Каждое регистрируемое обозначение проверяется экспертами Патентного ведомства России на стадии экспертизы по существу. В рамках такой проверки обозначение проверяется на предмет соответствия требованиям законодательства. Для осуществления проверки эксперты Патентного ведомства России, в том числе, сопоставляют регистрируемое обозначения с другими объектами интеллектуальной собственности:

  • С уже зарегистрированными товарными знаками;
  • С обозначениями, находящимися на регистрации в качестве товарных знаков;
  • С общеизвестными товарными знаками;
  • С наименованиями места происхождения товара (НМПТ);
  • С промышленными образцами;
  • С коммерческими обозначениями;
  • С именами или псевдонимами, а также с изображениями знаменитостей;
  • С названиями и персонажами известных произведений.

Такую проверку можно провести и до подачи заявки в Патентное ведомство России. Будущий заявитель может провести такую проверку как самостоятельно, так и обратившись к специалисту в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Основные причины отказа в регистрации товарного знака

П. 1 ст. 1483 ГК РФ запрещает регистрировать в качестве товарного знака обозначения, не обладающие различительной способностью. Смысл данного запрета заключается в том, что регистрируемый товарный знак должен выделятся среди других товарных знаков. Обычный потребитель должен иметь возможность запомнить его, отличить от других обозначений, используемых предпринимателями для индивидуализации товаров, работ или услуг.

Кроме того, если Патентное ведомство России откажет в регистрации товарного знака, если большую часть регистрируемого обозначения составляют:

  • элементы, повсеместно обозначающие товары определенного вида (например, ксерокс);
  • общепринятые термины (например, чай, кофе, хлеб и т.д.) или символы (например, арабские или римские цифры);
  • элементы, указывающие на свойство той продукции, для индивидуализации которой он регистрируется (вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров), а также указывающие на время, место и способ их производства или сбыта;
  • форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Данные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов (т.е. на такие элементы не будет предоставлена монополия на использование), если они не будут доминировать в регистрируемом товарном знаке. В соответствии с п. 2 ст. 1483, ст. 1231.1 ГК РФ не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой:

  • официальную государственную символику (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.д.);
  • наименования международных и межправительственных организаций, как полные, так и сокращенные, их флаги, гербы, другие символы и знаки;
  • государственные печати, награды, медали.

Подобные обозначения можно включить в регистрируемые товарные знаки в качестве не доминирующих неохраняемых элементов, если на это дадут разрешения сами организации.

Согласно п. 3 ст. 1483 ГК РФ регистрируемые товарные знаки не должны обманывать потребителя или вводить его в заблуждение относительного природы товара или его производителя. Так, например, нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение «чай», используя его для продвижения кофе. Противоречит закону регистрация товарного знака, который указывал бы на связь с каким-либо известным производителем или какой-либо определенной местностью, хотя на самом деле такой связи не существует.

П. 3 ст. 1483 ГК РФ запрещает также регистрировать товарные знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. В данном случае подразумевается запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения, которые представляют собой или могут содержать слова, выражения, изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков в отношении определенных товаров и услуг может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам и услугам. Сюда же могут быть отнесены обозначения, обладающие негативной семантикой, способствующие потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

В соответствии с п. 4. ст. 1483 ГК РФ нельзя регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, в которых может прослеживаться сходство с особо ценными памятниками культурного или исторического наследия. Причем речь идет не только о наследии государства – на основании данной нормы может быть отказано в регистрации товарного знака, если будет иметь место сходство с особо ценным наследием народов России или всемирным наследием.

Отдельной нормой, п. 5 ст. 1483 ГК РФ, установлено, что нельзя регистрировать в качестве товарного знака обозначения, которые в той или иной форме указывают на алкогольную продукцию, имеющие определенную устойчивую известность и репутацию в границах других государств.

Одним из наиболее частых оснований для отказа в регистрации товарного знака является повторная регистрация уже зарегистрированных или находящихся на регистрации товарных знаков (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Причем не имеет значение, полностью ли скопировано обозначение или имеет место схожесть отдельных элементов - заявитель должен согласовать регистрацию своего обозначения с владельцами ранее зарегистрированных или поданных на регистрацию товарных знаков. Такое согласование чаще всего оформляется в виде письма-согласия правообладателя ранее зарегистрированных или находящихся на регистрации товарных знаков.

То же самое касается и общеизвестных товарных знаков – если регистрируемое обозначение признается полностью совпадающим или походим в отдельных элементах с общеизвестным товарным знаком, то в регистрации такого обозначения в качестве товарного знака должно быть отказано.

То же самое касается и общеизвестных товарных знаков – если регистрируемое обозначение признается полностью совпадающим или походим в отдельных элементах с общеизвестным товарным знаком, то в регистрации такого обозначения в качестве товарного знака должно быть отказано.

Определенные сложности вызывает такое основание для отказа в регистрации товарного знака, как полное или частичное совпадение с географическим указанием или НМПТ. Дело в том, что такая регистрация возможна, если имеется реальная связь заявителя с указанным местом, а также имеется право на использование географического указания и НМПТ.

Препятствием в регистрации товарного знака может стать и полное совпадение товарного знака с каким-либо известным в России произведением, как литературным, так и изобразительным или музыкальным. Если же заявитель представит согласие правообладателя такого произведение на его использование в качестве товарного знака, то подобное препятствие будет снято.

Еще одной причиной для отказа в регистрации товарного знака является полное совпадение регистрируемого обозначения с именем и фамилией, псевдонимом или изображением какой-либо известной личности.

Есть и другие основания для отказа в регистрации, не связанные с требованиями к обозначению, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака. Так, например, если заявителем не были оплачены пошлины за совершение тех или иных действий в процессе регистрации товарного знака, это становится причиной для признания в конечном счете заявки отозванной.

Это происходит, в том числе и потому, что, если Патентное ведомство России обнаруживает отсутствие оплаты какой-либо из пошлин, оно направляет запрос на оплату пошлин. Если заявитель не отвечает в срок, указанный в запросе, заявка признается отозванной. Необходимо отметить, что подобный результат (признание заявки отозванной) происходит и в случаях, если заявитель не отвечает и на другие запросы, которые Патентное ведомство России направляет заявителю в рамках делопроизводства по поступившей заявке.

Можно ли преодолеть отказ в регистрации товарного знака?

Да, безусловно, можно.

Если отказ пришел в виде уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, которое патентные поверенные называют предварительным отказом, то у заявителя есть полгода с даты вынесения такого предварительного отказа, чтобы представить свои доводы по изложенным в предварительном отказе обстоятельствам. Такие доводы будут учтены на стадии вынесения итогового решения по заявке.

Если же вынесено окончательное решение по заявке и таким решением является отказ в регистрации товарного знака, то такое решение можно обжаловать, подав сначала возражение в Роспатент, а после вынесения решения по возражению – заявление в Суд по интеллектуальным правам.

Другие материалы

Используйте стрелки для
навигации по статьям

Написать в WhatsApp